Методы регулирования публичного права
Вы будете перенаправлены на Автор24
Общие положения о методах публичного права
Метод правового регулирования – это система правовых способов и средств, направленных на регулирование определенной группы общественных отношений.
Все методы могут быть разделены на две группы, в зависимости от регулируемой ими сферы: частноправовые и публичные.
Методы регулирования публичного права По данной теме мы уже выполнили реферат Понятие, особенности, виды правотворческой политики подробнее – это совокупность юридических средств, среди которых преобладают запреты и обязывания, а также ограничения, подлежащие применению, несмотря на усмотрении участников конкретного общественного отношения.
Юридическая литература выделяет императивный метод регулирования, характеризующийся строгой субординацией участников правовых отношений и централизованным осуществлением, а также диспозитивный метод, которому присущи свойства координации и децентрализации.
Применение того или иного метода определяется в зависимости от объекта регулирования, объективных факторов, специфики субъекта, который действует в определенной области общественной или государственной жизни.
Императивный метод в публичном праве
Для публичного права наиболее характерным является императивный метод регулирования. Так, государство, выступающее в качестве субъекта с властными полномочиями, устанавливает в одностороннем порядке нормы поведения, которые могут иметь вид целей, принципов, санкций и заданий. Эти нормы отличаются таким свойством, как общеобязательность, то есть все правообязанные субъекты принимают модель поведения, руководствуясь указанными нормами.
Стоит выделить некоторые признаки императивного метода регулирования в публичном праве:
Готовые работы на аналогичную тему
- формируются и используются властотношения, а параллельно нормы и определенные решения принимаются и исполняются по системе «команда – выполнение»;
- субъекты публичного права строго связаны законами при очерчивании их деятельности правовыми рамками;
- публичная сфера характеризуется позитивным обязыванием, понятие которого раскрывается в юридической литературе и означает возложение обязанности на государственные органы, их должностных лиц, организации и предприятия по действию в конкретном направлении с целью достигнуть некого результата;
- нередкое выражение императивного метода в запретах определенных действий, что, соответственно, существенно сужает зону возможного противоправного поведения, предостерегая таким образом субъектов правоотношений от неправомерных действий;
- сочетание в публичном праве принуждения и убеждения, посредством выделения методов косвенного и прямого воздействия, позволяющих оказывать влияние на поведение людей и общественные процессы.
Эффективность методов регулирования публичного права
Важной составляющей в процессе использования методов публичного права является комплексный подход. Методы соответствующих сфер публичного права должны применяться согласованно. Только в таком случае экономические и социальные показатели будут увеличиваться. С одной стороны, такой подход направлен на обеспечение концентрации методов применительно к определенным объектам, а с другой, гибкое их использование, учитывая изменяющиеся ситуации.
Важное значение приобретает также сочетание правовых конституционных норм и норм других областей права, в ситуации, когда конституционные нормы являются ориентиром. При достижении совмещенного действия норм, предотвращаются различные правовые коллизии. Для публичного регулирования все более характерным становится сочетание методов международного и национального права.
Актуальным является вопрос введения конституционных, налоговых, административных, таможенных и других правовых режимов, как на постоянной, так и на временной основе. В данном случае идет речь об использовании разных правовых норм в комбинациях. Так, различные методы можно объединить в группы, используя в качестве критерия характер воздействия, степень самостоятельности. Предложим классификацию, включающую в себя шесть пунктов:
- методы общего нормативного регулирования: формирование общих правил; утверждение порядка формирования, реорганизации и ликвидации структур; выбор схемы их деятельности;
- установочно-программные методы: тематические планы; целевые программы; земельный кадастр; схемы управления; генпланы городов; концепции, функциональные правила; схемы градостроительного планирования развития территорий;
- легализующие методы: сертификация, аккредитация и лицензирование;
- методы количественно-нормативного измерения: плата; стандарты; лимиты; цены; налоги (сборы); квоты; ставки; нормативы; тарифы;
- методы подержания и стимулирования деятельности: льготы; поощрения; отсрочки; надбавки; кредиты; субсидии; дотации; госзаказы; трансферты;
- «запретные» и контрольно-учетные методы: статистическая отчетность; санкции; учет; запреты; лишение легальности; ограничения; проверки и иные формы контроля; предписания.
Эффективность применения таких методов регулирования публичного права достигается, учитывая специфику соответствующих объектов воздействия.
В прошлом, а также в настоящее время функционирует процесс «обмена» методами в публичном и частном праве. Некоторые переходят в сферу публичного регулирования, если появляются новые явления, процессы или интересы, требующие публично-правового регулирования, например, борьба с международной преступностью, информационная безопасность и т.п. Некоторые методы отходят в частноправовое регулирование, если необходимо сужение областей управления.
Подводя итог, можно сделать вывод о подвижности областей публичного регулирования, которое предстает как постоянно действующий фактор. Такая подвижность прослеживается в видоизменении методов регулирования, объектов и уровня принятия нужных решений. При этом, необходимо сохранить самое главное – признание на официальном уровне верховенства законов и допустимости легальных юридических актов и действий.
Источник
Публично правовой способ регулирования
Для публичного права важное значение имеют методы правового регулирования. Как известно, методы представляют собой способы, средства правового воздействия на сознание и поведение людей, деятельность организаций, учреждений и предприятий. Эти способы служат достижению целей, которые определены в правовых актах и рассчитаны на получение желаемых результатов. Применяются методы не изолированно одни от других, а в сочетании, комплексно, ибо в противном случае не удается обеспечить эффективность правового воздействия. Причем их использование должно происходить не эпизодически, а систематически, постоянно, в процессе целенаправленной деятельности.
Методы правового регулирования весьма многообразны, но их можно разделить на две большие группы, свойственные публичному и частному праву. В юридической литературе выделяется метод диспозитивного регулирования с присущими ему свойствами децентрализации и координации и метод императивный, для которого характерны централизованное осуществление и строгая субординация участников правоотношений [1] . Нетрудно сделать вывод о диспозитивном методе как родовом, специфическом для отраслей частного права и об императивном методе как специфическом для отраслей публичного права.
Каждый из этих методов, естественно, предопределяется как объективными факторами, объектом регулирования (например, властеотношения между государственными органами, договорные отношения партнеров), так и спецификой субъекта права, действующего в той или иной сфере государственной и общественной жизни. Например, деятельность правительства, министерства всегда отличает эти субъекты возможностью использования властных полномочий и принятия обязательных для исполнения актов. В то же время любое предприятие независимо от формы собственности вступает только в правопартнерские отношения, лишенные какого-либо ореола иерархичности.
Вместе с тем каждый из основных методов является родовым и выражается в разных методах более конкретного ха-
Тихомиров Ю.А. Публичное право. Учебник. – М.: БЕК, 1995. С. 47
рактера. Он как бы рассыпается веером средств и способов правового воздействия, причем они получают, как правило, юридическое выражение в том или ином наборе прав, обязанностей, взаимоотношений и ответственности. Но было бы неверным, различая базовые методы, не видеть их взаимосвязи и своего рода смежность. Строгий водораздел не означает изолированного применения каждого из названных методов только в отраслях частного или публичного права. Ниже мы поясним, как элементы «публичного» входят в нормативную ткань отраслей частного права. А сейчас поясним подробнее диспозитивный метод регулирования в частном праве, который применяется самими субъектами права, как бы «снизу».
Как отмечают специалисты в области гражданского права, в сфере гражданско-правовых отношений применяются следующие основные принципы их регулирования:
– равенство субъектов гражданско-правовых отношений, выражающееся прежде всего в их свободной волевой ориентации, в независимости своей воли. Разумеется, оно не является абсолютным в смысле как объема конкретных правоотношений, в которые вступают их участники, так и особенностей правоспособности юридических и физических лиц. Заключение договоров наиболее ярко выражает равнопартнерские отношения субъектов права;
– самостоятельность участников гражданско-правовых отношений и свободное осуществление ими своих прав. Принимают решения по принципу «дозволено все, что не запрещено». Реализуют свои права своей волей и в своем интересе – такова одна из формул гражданского законодательства. Не допускается вмешательство в их дела или воспрепятствование им. Иными словами, речь идет о гарантированной законом возможности юридического или физического лица по своему усмотрению распоряжаться субъективным правом, реализовать его, передать или уступить другому субъекту либо вообще не осуществлять то или иное право;
– самостоятельность субъекта гражданско-правовых отношений. Это означает, что субъект сам несет ответственность по своим обязательствам, отвечает по ним всем своим имуществом, денежными средствами, ценными бумагами, возмещает Ущерб, причиненный его неправомерными действиями другой стороне, а также упущенную выгоду.
Тихомиров Ю.А. Публичное право. Учебник. – М.: БЕК, 1995. С. 48
Рассмотрим теперь природу императивного метода правового регулирования, присущего отраслям публичного права Для него характерны несколько признаков.
Первое. Формирование и использование властеотношений, когда правовые акты и нормы, иные решения, включая и устные, принимаются и реализуются по принципу «команда–исполнение». Субъект принятия обязательных решений не связан согласием стороны, которой они адресованы. «Одноканальность» акта не означает, однако, отсутствия у адресата возможности влиять на принятие публичного акта. Для этих целей используются инициативные предложения, учет мнения будущего адресата, участие его в обсуждении проекта решения. Добавим и непременное обобщение материалов общественного мнения, которое всегда расширяет социальную базу властных решений.
Второе. Строгая связанность субъектов публичного права законами, когда сфера их деятельности очерчена правовыми рамками. Получая своего рода мандат закона на выполнение властных, управленческих и иных функций, субъекты публичного права действуют по своему усмотрению в пределах предоставленных полномочий.
Особо подчеркнем в данной связи неприменимость к ним метода «дозволено все. », свойственного субъектам частного права. Здесь используется другой правовой принцип – четкого определения перечня полномочий, которые позволят субъектам публичного права совершать юридически значимые действия. «Закрытый», а не открытый перечень полномочий означает правовую связанность, которая коррелирует социальную весомость их властных полномочий. Стремление же пользоваться в законах и других актах формулами «осуществляют иные полномочия» или «решают другие вопросы» чревато нарушениями компетенции и злоупотреблениями властью и служебным положением.
Весьма существенно в данной связи различать и умело применять точные формулы полномочий субъектов публичного права. Имеются в виду не столько словесные формулировки, фразеологические обороты, сколько формулы юридических действий.
Для пояснения приведем их набор в соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации о совместном ведении Федерации и ее субъектов: а) «обеспечение соответствия»; б) «защита»; в) «общие вопросы»; г) «разграничение»; д) «коор-
Тихомиров Ю.А. Публичное право. Учебник. – М.: БЕК, 1995. С. 49
динация», е) «установление», ж) «осуществление мер». Как видно, для государств и государственных образований свойственны полномочия высокой степени обобщенности Для институтов и органов – более конкретные. Вот формулы полномочий Президента Российской Федерации согласно статьям 83, 84 и 85 Конституции Российской Федерации а) «назначает», б) «принимает решение»; в) «вносит законопроекты»; г) «представляет кандидатуры»; д) «формирует»; е) «имеет право председательствовать»; ж) «может использовать согласительные процедуры»; з) «осуществляет руководство»; и) «ведет переговоры».
Третье. Для правового регулирования в публичной сфере характерно выделяемое в юридической литературе позитивное обязывание. Речь идет о возложении на государственные органы, должностных лиц, организации, предприятия и так далее обязанности действовать в определенном направлении для достижения тех или иных целей. Обязывание может носить характер общенормативной ориентации, когда утверждается положение об органах, устанавливаются или меняются его задачи, функции и полномочия и т.е. В иных же случаях оно приобретает смысл конкретного предписания, поручения совершить то или иное юридически значимое действие (выделить средства, принять решение, назначить или снять с должности руководителя и т.п.).
Четвертое. Императивный метод правового регулирования нередко выражается в запрещении каких-либо действий. Нормы-запреты в общем или конкретном виде как бы очерчивают зону возможного неправомерного поведения и тем самым предостерегают субъектов права от вхождения в эту зону. И пусть не покажется безапелляционным такой способ воздействия, поскольку он вызывается к жизни необходимостью обеспечить публичные интересы, т.е. интересы людей, государства и общества.
Таков, например, п. 5 ст. 13 Конституции Российской Федерации, в котором содержится запрещение создания и деятельности общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства. Подобный запретительный смысл можно обнаружить в ряде конституционных норм о правах и свободах человека и гражданина (статьи 17, 21, 29, 30, 34, 35, 40, 47, 50, 51, 54 Конституции Российской Федерации).
Тихомиров Ю.А. Публичное право. Учебник. – М.: БЕК, 1995. С. 50
Запреты связаны с санкциями, принуждением, которое рассчитано на восстановление нарушенных юридических статусов и состояний, на наказание виновных лиц. Принуждение бывает правовым, основанным на законе, и внеправовым. Подробнее об этом будет рассказано ниже.
Пятое. В публичном праве обеспечивается сочетание убеждения и принуждения. Ввиду достаточно полного освещения данной проблемы в литературе по теории права, административному праву привлечем внимание лишь к одному аспекту. Специалисты выделяют методы управления прямого и косвенного воздействия, что позволяет гибко влиять на происходящие общественные процессы и поведение людей [2] . Первая группа методов отличается прямым воздействием на волю людей, которым адресованы предписания, директивностью указаний, однозначностью команд, не оставляющих исполнителям возможностей широкого выбора вариантов решений и действий. Названные методы прочно обеспечены проверочными и контрольными аппаратами.
Все это способствует чаще всего быстрому достижению поставленных целей, хотя и сопровождается подчас социальными издержками и жесткостью в отношениях людей. Поэтому не менее полезны методы косвенного воздействия, позволяющие содействовать формированию благоприятной для субъектов права ситуации, управомочивать их совершать широкий круг действий, стимулировать активную деятельность и выбор оптимальных вариантов. Нетрудно представить, насколько эффективнее эти методы с точки зрения использования человеческого фактора, поскольку они способствуют осознанному включению населения, партий, общественных организаций и движений в процессы властвования и управления, формируют самоуправленческий механизм.
В отраслях законодательства, охватываемых публичным правом, используется широкий круг правовых норм. Классификация норм по их субъектам и характеру устанавливаемых правил поведения позволяет правильно выбирать виды норм и с их помощью точно и предметно регулировать многообразные общественные отношения. В данной связи обратим особое внимание на те виды правовых норм, которые чаще всего используются в рамках публичного права.
Тихомиров Ю.А. Публичное право. Учебник. – М.: БЕК, 1995. С. 51
Имеются в виду следующие нормы:
а) нормы-определения (дефиниции), даваемые как в пределах тематических статей, так и путем закрепления нормативного значения понятий. Такова, например, статья 1 «Понятие местного самоуправления» Закона «О местном самоуправлении в РСФСР»;
б) нормы-принципы, которые закрепляют нормативно-ориентирующее значение основных начал организации и деятельности субъектов права. Например, есть статья 4 «Основные принципы деятельности арбитражного суда» в Законе РФ «Об арбитражном суде», в которой закреплены такие принципы, как законность, независимость, коллегиальность и гласность;
в) нормы-цели, закрепляющие как ближайшие, так и отдаленные цели и задачи в качестве обязательной нормативной ориентации видов деятельности. К их числу можно отнести нормы статьи 7 Конституции Российской Федерации о политике социального государства, статьи 40 –о поощрении жилищного строительства, статьи 9 – о функциях системы безопасности и статьи 15 –об основных задачах Совета безопасности Российской Федерации;
г) нормы-запреты, признающие общественно вредными и недопустимыми с правовой точки зрения определенные действия. Таковы нормы статей 3, 19, 29, 30, 34 Конституции Российской Федерации;
д) компетенционные нормы, очерчивающие легальные пределы деятельности субъектов права. Они содержатся либо в статутных законах, либо в виде специальной части тематических законов (о культуре, образовании, охране окружающей природной среды, приватизации государственных и муниципальных предприятий и др.);
е) нормы-санкции, являющиеся либо частью составов правонарушений, либо самостоятельной нормой.
Классической иллюстрацией служат нормы Уголовного кодекса и нормы Кодекса об административных правонарушениях [3] ;
ж) императивные нормы, содержащие однозначные предписания и закрепляющие обязанности государственных органов, учреждений, предприятий и граждан. К подобным нор-
Тихомиров Ю.А. Публичное право. Учебник. – М.: БЕК, 1995. С. 52
мам относятся, в частности, нормы статей 8,9 – об обязанностях предприятий, учреждений, организаций и граждан в области обороны;
з) нормы-расчеты – показатели, содержащие выраженные в количественном измерении объемы деятельности и уровни развития. Например, федеральный Закон «О федеральном бюджете на 1994 г.» содержит в статье 2 показатели расходов и доходов бюджета, устанавливает предельный размер дефицита федерального бюджета.
Разумеется, приведенная классификация норм является в немалой степени условной, поскольку в каждом правовом акте по-разному сочетаются названные нормы. Да и далеко не всегда их можно «вычленить» в чистом виде как по причине слабой нормативной структурированности акта, так и вследствие сложности нахождения «правовой формулы», строго адекватной динамике фактических отношений.
Контрольные вопросы
1. Каковы причины разделения права на публичное и частное?
2. Как развивались концепции публичного права?
3. Каков предмет публичного права?
4. Какие отрасли права и отрасли законодательства входят в состав публичного права?
5. В чем специфика методов публично-правового регулирования?
[1] Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. М., 1981. С. 294–303.
[2] Бахрах Д.Н. Административное право. М., 1993. С. 179–182
[3] Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. Комментарий. М., 1989
Источник