- Способы обеспечения обязательств: гражданско-правовые аспекты
- Договор залога
- Удержание имущества должника
- Соглашение о задатке
- Неустойка
- Банковская гарантия
- Договор поручительства
- Обязательства в гражданском праве. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение обязательств
- Понятие обязательства
- Условия исполнения обязательств
- Способы обеспечения обязательств
- Ответственность за неисполнение обязательств
Способы обеспечения обязательств: гражданско-правовые аспекты
«Финансовая газета. Региональный выпуск», 2006, N 22
Использование в предпринимательской деятельности различных способов обеспечения обязательств не только способствует дисциплинированию контрагентов, но и позволяет в случае необходимости компенсировать негативные последствия неисполнения должником условий договора.
Кредитор может выбрать один из способов обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных ГК РФ: неустойку, удержание, задаток, залог, поручительство, банковскую гарантию и др. На практике их использование вызывает значительные затруднения. Далеко не все предприниматели знают, как правильно применять данные гражданско-правовые инструменты, каковы их последствия.
Договор залога
Залог выгодно отличается от других способов обеспечения исполнения обязательств.
Во-первых, поскольку существует вероятность потерять заложенное имущество в случае неисполнения основного обязательства должником, это максимально дисциплинирует последнего. Во-вторых, в качестве обеспечения предоставляется реально существующее имущество. В-третьих, из стоимости заложенного имущества могут быть удовлетворены как основное требование, так и дополнительные (проценты, неустойка, убытки и расходы по взысканию). И, наконец, в-четвертых, залог предоставляет кредитору-залогодержателю преимущества перед другими кредиторами должника в очередности получения возмещения.
Договор залога заключается в письменной форме, а залог недвижимого имущества (ипотека) подлежит и государственной регистрации. Отменено требование о нотариальном удостоверении договора ипотеки.
Залогодателем может выступать как непосредственно сам должник, так и третье лицо, не являющееся стороной основного договора.
Заложенное имущество может являться предметом другого договора залога (последующий залог), если только последующий залог не запрещен. Поэтому при принятии имущества в залог следует проверить, не было ли оно уже заложено. В отношении недвижимого имущества и предприятий выяснить это довольно просто. Необходимо обратиться с запросом в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» или затребовать выписку из единого государственного реестра прав непосредственно у залогодателя.
Как уже было указано, предметом залога являются вещи. Денежные средства таковым не являются.
Заложенное имущество может быть продано (иным способом отчуждено) его собственником третьему лицу, однако существующий договор залога будет продолжать свое действие. При этом собственник при продаже заложенного имущества обязан указать покупателю на обременение продаваемого имущества. Исключение составляет залог товаров в обороте.
Залогом товаров в обороте признается залог товаров с оставлением их у залогодателя и предоставлением залогодателю права изменять состав и натуральную форму заложенного имущества (товарных запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и т.п.) при условии, что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге.
В большинстве случаев договоры залога заключаются для обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам или иным крупным сделкам.
Удержание имущества должника
Этот способ нельзя назвать распространенным в практике договорных отношений с партнерами. Однако он достаточно прост в применении и удобен для кредитора.
Суть его состоит в том, что кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено (п. 1 ст. 359 ГК РФ).
На право кредитора на удержание вещи не повлияет и тот факт, что права на эту вещь (в период ее нахождения у кредитора) уже приобретены третьим лицом (п. 2 ст. 359 ГК РФ).
Удержание имущества в отличие от других способов обеспечения обязательств, установленных ГК РФ, единственный, возникающий непосредственно из закона.
Для того чтобы кредитор был вправе произвести удержание имущества должника, не требуется ни заключения дополнительных соглашений, ни включения соответствующих положений в основной договор. Однако стороны вправе включить в основной договор положения, ограничивающие или даже запрещающие удержание, поскольку нормы ст. 359 ГК РФ являются диспозитивными, т.е. могут быть изменены соглашением сторон.
Следует особо подчеркнуть, что кредитор обладает правом удержания только той принадлежащей должнику вещи, которая поступила во владение кредитора на законных основаниях. Следовательно, основанием для поступления вещи во владение кредитора (до момента осуществления права удержания) должно быть волеизъявление должника.
Например, при заключении договора хранения поклажедатель передает имущество на склад хранителя по собственной воле в соответствии с заключенным договором. Когда по истечении срока хранения поклажедатель не выплачивает (не полностью выплачивает) хранителю вознаграждение за оказанные услуги, хранитель вправе удерживать имущество поклажедателя до момента исполнения обязательств, несмотря на то что срок договора уже истек.
Незаконно же полученная вещь на основании предъявленного иска собственника может быть изъята из чужого незаконного владения (ст. 302 ГК РФ), и тогда уже кредитору придется возмещать убытки, связанные с незаконным удержанием.
Предметом удержания являются только вещи (материальные объекты), таковым не могут быть денежные средства и объекты недвижимости.
Гражданское законодательство не устанавливает сроков, в которые может быть произведено удержание имущества. Следовательно, оно осуществляется по усмотрению кредитора в любой день после срока, в который по условиям договора должно было быть исполнено обязательство.
Этот способ наиболее применим и эффективен для обеспечения обязательств по оплате, например по договорам подряда, перевозки, комиссии (агентирования), поручения (в отношении коммерческого представителя).
Соглашение о задатке
Соглашение о задатке независимо от его суммы обязательно должно быть заключено в письменной форме (п. 2 ст. 380 ГК РФ). Такое соглашение может быть включено в текст договора либо оформлено в виде дополнения к нему.
Несоблюдение письменной формы не влечет недействительность соглашения о задатке в отличие от нарушения формы соглашения о неустойке (ст. 331 ГК РФ), залоге (п. 4 ст. 339 ГК РФ) или поручительстве (ст. 362 ГК РФ). В случае несоблюдения письменной формы либо сомнения в отношении того, является ли уплаченная сумма задатком, эта сумма считается уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное.
В этой связи рассмотрим подробнее различия между авансом и задатком. Имеющееся между ними сходство зачастую вводит в заблуждение руководителей предприятий и бухгалтеров, что может привести к весьма неблагоприятным последствиям. Однако их правовая природа совершенно различна.
Если задаток выполняет сразу три функции — удостоверяющую (доказательство заключения договора), платежную (передача денежной суммы в счет причитающихся платежей, хотя и не всегда) и обеспечительную (обеспечение исполнения основного обязательства), то аванс выполняет только первые две функции (причем он всегда перечисляется в счет причитающихся платежей) и никогда не выступает в качестве обеспечения исполнения обязательства. В отличие от аванса, который может быть внесен в любой форме (денежными средствами, ценными бумагами, путем переуступки права требования), задаток должен вноситься только денежными средствами (ст. 380 ГК РФ).
Различны также последствия, наступающие в случае прекращения обязательств, по которым передается аванс или задаток. Если выдан аванс и обязательство не исполнено, то сторона, получившая аванс, обязана его вернуть в том же размере. Иные последствия наступают при прекращении обязательства, обеспеченного задатком. В соответствии со ст. 381 ГК РФ в случае прекращения обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения задаток должен быть возвращен в том размере, в котором он был получен.
Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. В случае когда за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка.
Неустойка
Достаточно широко применяемым способом обеспечения обязательств является неустойка. Существуют две ее разновидности — штраф и пеня.
Пеня представляет собой неустойку, которая исчисляется непрерывно, нарастающим итогом. Как правило, она устанавливается в виде процента от суммы просроченного обязательства и начисляется за каждый день просрочки. Поэтому ее чаще применяют при расчетных отношениях.
Различие штрафа и пени заключается в том, что пеня представляет собой своего рода длящуюся неустойку, т.е. ее размер растет с увеличением периода просрочки обязательства. Штраф же является четко определенной денежной суммой, которая взыскивается однократно и ее размер неизменен.
Неустойка может быть установлена законом (законная неустойка) и договором (договорная неустойка).
Важно знать, что соглашение о неустойке должно быть совершено только в письменной форме. При этом оно может быть включено непосредственно в основной договор или оформлено отдельным письменным документом. Несоблюдение письменной форме такого соглашения влечет его недействительность и, следовательно, по нему невозможно будет осуществить взыскание (ст. 331 ГК РФ).
Банковская гарантия
Данный способ обеспечения обязательств значительно отличается от других. В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования об ее уплате (ст. 368 ГК РФ).
В правоотношениях, связанных с банковской гарантией, участвуют гарант, принципал и бенефициар. В качестве гаранта могут быть банки, иные кредитные учреждения или страховые организации. Принципалом является лицо, обращающееся к гаранту с просьбой о выдаче банковской гарантии, т.е. это должник в основном обязательстве, которое и обеспечивается. Бенефициар — лицо, наделенное правом предъявлять требования к гаранту. Это кредитор по основному договору.
Вместе с тем банковская гарантия является самостоятельным обязательством банка-гаранта, не зависимым от обеспечиваемого им основного договора. Для договора о выдаче банковской гарантии обязательна простая письменная форма. Банковская гарантия выдается на определенный срок, в течение которого к гаранту может обратиться бенефициар с требованием об уплате.
Банковская гарантия отличается также тем, что гарант получает вознаграждение за ее выдачу (п. 2 ст. 369 ГК РФ).
Банковская гарантия может обеспечивать не только исполнение обязательства в гражданско-правовой сфере, в частности она используется в таможенном законодательстве для обеспечения платежей.
Договор поручительства
По договору поручительства поручитель обязуется перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или частично (ст. 361 ГК РФ). При этом ответственным перед кредитором за неисполнение основного, обеспечиваемого обязательства становится вместе с должником еще и другое лицо — поручитель.
При наличии третьего лица у кредитора больше вероятности исполнения условий договора, поскольку в случае нарушения договора, обеспеченного поручительством, кредитор вправе предъявить свои требования также и к поручителю.
Так как договор поручительства заключается между кредитором и поручителем, мотивы, побудившие последнего дать поручение за должника, правового значения, как правило, не имеют.
Договор поручительства в силу ст. 362 ГК РФ заключается в письменной форме.
Стороны могут как оформить договор поручительства отдельным соглашением, так и включить его в основной договор. Во втором случае договор подписывается не только должником и кредитором, но и поручителем.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.
Таким образом, гражданское законодательство предоставляет достаточно широкий спектр возможности уже на этапе заключения договора (основного обязательства) обеспечить его надлежащее исполнение со стороны должника. При этом в каждом конкретном случае возможно подобрать и использовать наиболее приемлемый, эффективный и удобный способ защиты своих интересов.
Источник
Обязательства в гражданском праве. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение обязательств
Понятие обязательства
Обязательством признается такое гражданское правоотношение, в котором одно лицо — должник — обязано совершить в пользу другого лица — кредитора — определенное действие: продать имущество, выполнить работу и т.п. При этом кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Гражданско-правовые обязательства всегда носят относительный характер, т.е. всегда возникают между конкретными, поименно определенными лицами. Содержание обязательства составляют права и обязанности его субъектов.
Как правило, в обязательствах кредитор имеет право требовать от должника совершения строго определенных действий, а должник обязан эти действия выполнить. Содержанием гражданско-правового обязательства может быть воздержание от совершения определенных действий.
В зависимости от основания возникновения, все обязательства делятся на два вида: договорные и внедоговорные. Договорные обязательства возникают на основе заключенного договора, и их условия определяются как законом, так и соглашением сторон. Внедоговорные обязательства могут иметь своим основанием различные юридические факты (причинение вреда и т.п.).
Обязательства могут возникать: 1) из договоров; 2) вследствие причинения вреда; 3) на основании судебного решения; 4) вследствие неосновательного обогащения; 5) в результате иных действий и событий, с которыми гражданское законодательство связывает гражданско-правовые последствия.
Рассмотрим некоторые основания возникновения обязательств.
Наиболее часто встречается такое основание, как договор. Это связано с тем, что установление прав и обязанностей по воле сторон договора как нельзя более соответствует природе гражданско-правовых отношений. Такой способ формирования обязательств в наибольшей степени соответствует потребностям развития экономического оборота.
Наряду с договором основанием возникновения обязательств могут служить и односторонние сделки. В этих случаях субъект гражданского права путем одностороннего волеизъявления либо распоряжается своим субъективным правом, либо возлагает на себя субъективную обязанность, наделяя тем самым другую сторону в обязательственном правоотношении соответствующим субъективным правом. К числу таких односторонних сделок относятся прощение долга, публичное обещание награды и т.п.
Основанием возникновения обязательств могут служить и административные акты. В этом случае содержание обязательства определяется самим актом.
Основанием возникновения обязательства могут выступать неправомерные действия (деликты) — деликтные обязательства. Они направлены на восстановление нарушенного экономического положения участников экономического оборота.
Обязательственные правоотношения могут порождаться событиями, т.е. возникать вне воли людей. Событие само по себе не ведет к возникновению обязательства, а лишь порождает в рамках данного обязательства определенные права и обязанности сторон. Так, наступление такого страхового случая, как наводнение, влечет за собой обязанность страховщика выплатить страховое возмещение застрахованному лицу и право последнего требовать от страховщика выплат ему этого возмещения.
В основе обязательственных правоотношений могут лежать также и иные действия юридических и физических лиц. Например, обязательство может возникнуть из правомерного действия по предотвращению ущерба. В этом случае размер убытков, подлежащих возмещению, не должен превышать размеры предотвращенного ущерба.
Объектами обязательств выступают различные материальные и духовные блага, по поводу которых лица вступают в конкретные правоотношения.
Условия исполнения обязательств
Исполнение обязательств сводится к совершению действий, составляющих его содержание, либо к воздержанию от совершения запрещенных действий. Обязательство признается выполненным надлежащим образом, если оно совершено в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Действующее гражданское законодательство предусматривает два принципа исполнения обязательств: принцип надлежащего исполнения и принцип реального исполнения.
Принцип надлежащего исполнения, предусмотренный ст. 309 ГК РФ, устанавливает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиям закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или обычно предъявляемыми требованиями. Принцип надлежащего исполнения предполагает, что обязательство должно быть исполнено надлежащим образом, надлежащим субъектом, в надлежащем месте и в надлежащее время, надлежащим предметом.
Принцип реального исполнения сформулирован в ст. 396 ГК и предписывает обязательность исполнения обязательства в натуре, т.е. совершение должником именно того действия, которое составляет содержание обязательства без замены этого действия денежным эквивалентом в виде возмещения убытков и уплаты неустойки.
Под условиями исполнения обязательства понимается: 1) лицо, которое исполняет обязательство; 2) срок исполнения обязательства; 3) место; 4) способ исполнения обязательства. Обязательство исполнено надлежащим образом, если оно совершено самим должником или третьим лицом, установленным способом, в установленный срок и в должном месте.
Порядок совершения должником действий по исполнению обязательства именуется способом его исполнения. Так, обязательство может быть исполнено по разовым актам, например, однократной уплатой всей денежной суммы при купле-продаже либо периодическими платежами по кредитному договору. Какой способ исполнения избран сторонами, они должны определить при возникновении обязательства. Если стороны способ исполнения не определили, кредитор вправе не принимать исполнения по частям, если иное не предусмотрено законодательством, условиям обязательства либо обычаям делового оборота или существом обязательства (ст. 311 ГК РФ).
Место, где должно быть произведено исполнение, влияет на распределение расходов по доставке, определяет место приемки и передачи товара, выбор закона, подлежащего применению и т.п. Как правило, место исполнения определяется в самом обязательстве либо вытекает из его существа.
Срок исполнения обязательства определяется законом, основанием возникновения обязательства либо его существом. Различают обязательства с определенным сроком исполнения и обязательства, в которых срок определен местом востребования.
В случае, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Под разумным сроком понимается период времени, обычно необходимый для совершения действия, предусмотренного обязательством.
Обязательства, которые не содержат условий о сроке его исполнения, подлежат исполнению в течение семи дней после предъявления кредитором соответствующего требования.
При неисполнении обязательств в установленный срок возникает нарушение обязательства, именуемое просрочкой.
ГК РФ (ст. 310) запрещает односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий. Исключения допускаются только законом.
Способы обеспечения обязательств
Под неустойкой (штрафом, пеней) понимается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.
Штраф и пеня являются разновидностями неустойки.
Штраф представляет собой сумму, размер которой заранее определен и взыскивается однократно, а пеня — определенный процент суммы долга, установленный на случай просрочки его исполнения и подлежащий периодической уплате, исчисляется чаще за день просрочки.
Под залогом понимается такой способ обеспечения обязательств, согласно которому кредитор, по обеспеченному залогом обязательству, имеет право, в случае неисполнения должником этого обязательства, получать удовлетворение из стоимости заложенного имущества. Это право является преимущественным перед другими кредиторами собственника.
Суть залога заключается в обособлении имущества должника (залогодателя), переходящего во владение кредитора (залогодателя). Исполнение обязательства не приводит механически к переходу права собственности на заложенную вещь к залогодержателю. У него лишь появляется возможность требовать реализации заложенного имущества для удовлетворения своих требований за счет вырученных сумм.
Залог может сопровождаться передачей вещи залогодержателю или вещь может оставаться у залогодержателя. Второй вариант используется в залоге недвижимых вещей.
Удержание как способ обеспечения обязательства состоит в том, что у кредитора находится вещь, подлежащая передаче должнику или указанному им лицу. Но если должник не исполняет обязательства по оплате этой вещи и связанных с ней убытков, то кредитор может удерживать эту вещь до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет выполнено. Если, несмотря на принятые кредитором меры по удержанию вещи, должник не выполнит свое обязательство, кредитор вправе обратить взыскание на удерживаемую вещь.
Поручительство — это способ, по которому гражданин или юридическое лицо ручается перед кредитором за исполнение обязательства другим лицом. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена ответственность поручителя лишь при недостаточности средств должника.
Поручитель, исполнивший за должника его обязанность, приобретает по отношению к нему права кредитора, т.е. может требовать от должника сумму, уплаченную поручителем по обязательству.
Банковская гарантия состоит в том, что банк или иное кредитное учреждение дают по просьбе лица (принципала) письменное обязательство уплатить его кредитору денежную сумму по представлении кредитором письменного требования об ее уплате. Обязательство кредитного учреждения уплатить требуемую сумму строится на возмездных отношениях с принципалом.
Задаток — это денежная сумма, которая выдается одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее будущих платежей. Задаток дается как доказательство заключения договора и обеспечения его исполнения.
Соглашение о задатке оформляется письменно и может быть как самостоятельным документом, так и включаться в текст основного договора.
В случае неисполнения обязательства, судьба задатка зависит от вины сторон. Так, если за неисполнение обязательства окажется ответственной сторона, давшая задаток, то он остается у другой стороны. Если за неисполнение обязательства несет ответственность сторона, принявшая задаток, то она должна будет уплатить другой стороне двойную сумму задатка.
Типичной является путаница между авансом и задатком. Их сходство обусловлено тем, что в обоих случаях одна сторона частично передает другой стороне сумму в счет будущих платежей. Однако аванс не является способом обеспечения обязательства и не влечет последствий задатка. В связи с возможностью двусмысленного понимания переданной суммы, признание ее задатком требует особой, письменной формы.
Выбор способа обеспечения обязательства во многом зависит от содержания обязательства.
Ответственность за неисполнение обязательств
Под гражданско-правовой ответственностью следует понимать лишь такие санкции, которые связаны с дополнительными обременениями для правонарушителя, т.е. являются для него определенным наказанием за совершенное правонарушение. К правонарушителю применяются такие нежелательные последствия, как дополнительная гражданско-правовая ответственность или лишение принадлежащего ему права.
Под формой гражданско-правовой ответственности понимается форма выражения тех дополнительных обременении, которые возлагаются на правонарушителя. Ответственность может наступать в форме возмещения убытков (ст. 15 ГК РФ), уплаты неустойки (ст. 330 ГК РФ), потери задатка (ст. 381 ГК РФ).
Прежде всего, должник обязан возместить кредитору убытки, в которые входят расходы кредитора, реальный ущерб и упущенная выгода. В соответствии со ст. 15 ГК РФ, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которое лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
В зависимости от характера распределения ответственности нескольких лиц различают долевую, солидарную и субсидиарную ответственность. Долевая ответственность имеет место тогда, когда каждый из должников несет ответственность перед кредитором только в той доле, которая падает на него в соответствии с законодательством или договором. Так, например, собственники жилого дома в случае его продажи несут перед покупателем ответственность за недостатки проданного дома в соответствии с их долями в праве общей собственности.
Солидарная ответственность применяется, если она предусмотрена договором или установлена законом. В частности, солидарную ответственность несут лица, совместно причинившие вред. При солидарной ответственности кредитор вправе привлечь к ответственности любого из ответчиков как в полном объеме, так и в любой его части.
Субсидиарная ответственность имеет место тогда, когда в обязательстве участвуют два должника, один из которых является основным, а другой — дополнительным (субсидиарным). При этом субсидиарный должник несет ответственность перед кредитором дополнительно к ответственности основного должника. Например, по договору поручительства стороны могут установить, что поручитель несет субсидиарную ответственность перед кредитором дополнительно к ответственности основного должника.
Необходимым условием привлечения к гражданскоправовой ответственности является наличие вины в действиях лица, не исполнившего своего обязательства или исполнившего его ненадлежащим образом. Существуют и основания для привлечения к ответственности без вины, например, ответственность владельца источника повышенной опасности за вред, причиненный жизни и здоровью граждан или имуществу других лиц.
Источник